软件专利怎么侵权(软件专利怎么申请)
哪种行为会构成软件专利侵权?
法律主观:
通常上,没有经过专利权人许可擅自使用他人的实用新型,就会被认定为侵权。在专利侵权诉讼中,被侵权人需要提供足够的侵权证据。在专利侵权诉讼中,通常需要被侵权人提供以下的证据: 1、证明自己享有专利权或者专利许可使用权 (1)专利权人起诉的。要是你是这类群体的话,就要提交证明其专利权真实有效的文件,包括专利证书、权利要求书、说明书和最新专利年费交纳凭证。 而你若是提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告,那么就要提交由国务院专利行政部门出具的检索报告。 (2)利害关系人起诉的。若是这类人你就应当提交专利实施许可合同在国务院专利行政部门备案的证明材料,要是没有经过备案的,就要提交专利权人的证明,或者证明其享有权利的其他证据。 (3)独占实施许可合同的被许可人。这类人可以单独向人民法院起诉,就是在专利权人不起诉的情况下,可以自行提起诉讼,但应当提交专利权人已知有侵权行为发生而明示放弃起诉或不起诉的证明材料。 2、证明被告已经实施或者即将实施侵犯专利权的行为 通常上,原告应当提交被控侵权产品及其销售发票、专利与被控侵权产品技术特征对比材料等证据。 3、证明其提出的赔偿数额有事实依据 这一点就比如,权利人因被侵权所受到的损失的证据或者侵权人因侵权所获得的利益的证据。 不过,在实用新型侵权中还需要提供下面两种主要的证据: 1、书证。 通常是公证书,专利权人通过市场调查,发现了侵权行为后,通常会向公证机关提出申请,对购买侵权产品的过程及购得的侵权产品进行公证或对侵权现场(如许诺销售)或对侵权产品的安装地进行勘查公证,取得公证书,从而证明被告存在侵权行为。 2、物证。 专利权人从市场上购得的侵权产品。购得的侵权产品应由公证人员封存,并拍照。在提交给法院之前,原告应确保封条完好无损,否则被告将可能在质证时提出异议,对侵权产品不予认可。 最后,在实用新型的侵权诉讼中,因为涉及的问题较为专业,侵权损失较大的,建议最好找个专业的律师代理。
什么是软件专利侵权行为
软件专利侵权的情况包括:1、外观设计专利权被授予后,行为人未经专利权人,擅自为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产的;2、发明和实用新型专利权被授予后,行为人未经专利权人,擅自实施专利,或制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品的;3、软件专利侵权的其他情况。
【法律依据】
《中华人民共和国专利法》第十一条发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。
如何确定软件是否侵权
法律主观:
1、专利本身具备新颖性和创造性。判断专利是否侵权需要比对对方产品技术特征是否全面覆盖专利独立权利要求中的技术特征,如果必要技术特征构成全面覆盖则可以判定构成侵权2、涉案产品或者技术方案是否落入该专利权利要求书请求的保护范围之内。要对专利权利要求和被控侵权技术方案进行技术特征划分,然后将相应的技术特征进行特征对比,之后判断被控侵权技术方案对于专利权利要求是否构成相同侵权,在特定情形下,还需进一步判定被控侵权技术方案对于专利权利要求是否构成等同侵权。3、未经专利权人许可,为生产经营目的地制造、使用、许诺销售涉案产品的。《专利法》第十一条
法律客观:
著作权法第四十七条有下列侵权行为的,应当根据情况,承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任:(一)未经著作权人许可,发表其作品的;(二)未经合作作者许可,将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的;(三)没有参加创作,为谋取个人名利,在他人作品上署名的;(四)歪曲、篡改他人作品的;(五)剽窃他人作品的;(六)未经著作权人许可,以展览、摄制电影和以类似摄制电影的方法使用作品,或者以改编、翻译、注释等方式使用作品的,本法另有规定的除外;(七)使用他人作品,应当支付报酬而未支付的;(八)未经电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件、录音录像制品的著作权人或者与著作权有关的权利人许可,出租其作品或者录音录像制品的,本法另有规定的除外;(九)未经出版者许可,使用其出版的图书、期刊的版式设计的;(十)未经表演者许可,从现场直播或者公开传送其现场表演,或者录制其表演的;(十一)其他侵犯著作权以及与著作权有关的权益的行为。
知识产权怎么才算侵权
法律主观:
依据我国相关法律的规定,在我国 侵犯知识产权 的,要承担侵权的责任,如赔偿损失、消除影响等,情节严重的,还要 承担刑事责任 。 《刑法》第二百一十三条规定:未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的,处 三年以下有期徒刑 或者拘役,并处或者单处罚金; 情节特别严重 的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 《刑法》第二百一十四条规定:销售明知是 假冒注册商标 的商品,销售金额数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;销售金额数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 《刑法》第二百一十五条规定:伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 《刑法》第二百一十六条规定:假冒他人专利,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 《刑法》第二百一十七条规定,以营利为目的,有下列 侵犯著作权 情形之一,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金: (一)未经著作权人许可,复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、 计算机软件 及其他作品的; (二)出版他人享有专有出版权的图书的; (三)未经录音录像制作者许可,复制发行其制作的录音录像的; (四)制作、出售假冒他人署名的美术作品的。 故意侵害他人知识产权,情节严重的,被侵权人有权请求相应的 惩罚性赔偿 。
法律客观:
《中华人民共和国著作权法》
第五十二条
有下列侵权行为的,应当根据情况,承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任:
(一)未经著作权人许可,发表其作品的;
(二)未经合作作者许可,将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的;
(三)没有参加创作,为谋取个人名利,在他人作品上署名的;
(四)歪曲、篡改他人作品的;
(五)剽窃他人作品的;
(六)未经著作权人许可,以展览、摄制视听作品的方法使用作品,或者以改编、翻译、注释等方式使用作品的,本法另有规定的除外;
(十一)其他侵犯著作权以及与著作权有关的权利的行为。
如何判断计算机软件著作权侵权的标准
如何判断计算机软件著作权侵权的标准,计算机软件作为作品形式之一,根据国家颁布的软件著作权法规所获得的保护。计算机的工作离不开软件的控制指挥。软件具有开发工作量大、开发投资高,而复制容易、复制费用极低的特点。为了保护软件开发者的合理权益,鼓励软件的开发与流通,广泛持久地推动计算机的应用,需要对软件实施法律保护,禁止未经软件著作权人的许可而擅自复制、销售其软件的行为。如何判断计算机软件著作权侵权的标准许多国家都制订有保护计算机软件著作权的法规。中国1990年颁布的《著作权法》规定,计算机软件是受法律保护的作品形式之一。2002年,中国颁布了《计算机软件保护条例》,对软件实施著作权法律保护作了具体规定。计算机软件著作品保护的原则(一)创意/表达分离原则是指著作权只保护创意的表达,而不保护创意本身。《软件保护条例》的规定:本条例对软件著作权的保护不延及开发软件所用的思想、处理过程、操作方法或者数学概念等。《TRIPs》第9条第2款和《WIPO著作权条例》第2条指出:著作权保护应只延及表达,而不延及创意、过程、操作方法或数学概念本身。(二)创意/表达合并原则是指在表达某种创意时,如果因为可供选择的种类有限而引起两个作品之间的相似,则不认为其中一个作品对另一个作品构成复制,也就不构成侵权。如《软件保护条例》第29条的规定,软件开发者开发的软件,由于可供选用的表达方式有限而与已经存在的软件相似的,不构成对已经存在的软件的著作权的侵犯,就是该原则在法律规范上的体现。(三)SSO原则本原则产生于WhelanvsJaslow案,即对计算机程序的版权保护可以从其文章编码扩展到它的结构、顺序和组织。即计算机程序的功能是思想,其他的成份都是表达。整个程序只有一个思想,子程序内不再有思想成分。凡存在选择余地的设计,都是受版权保护的。我国司法界对软件侵权鉴定的认定标准:我国司法界在认定计算机软件是否侵权所采用的标准是按照创意/表达分离原则来进行计算机软件的保护。计算机软件的法律保护问题,是自本世纪五、六十年代随着计算机软件产业的发展而产生的。对于计算机软件进行保护的法律保护形式很多,如著作权法、专利法、商标法、合同法、反不正当竞争法等等。根据软件的自身的特点,软件应用于不同的目的、表达的不同的形式,可以采用不同的法律保护形式。而不同的法律保护形式,又各有其特点。1、《著作权法》保护。这种保护方式主要是根据著作权保护的基本原则,即创意/表达分离原则,来保护创意的表达。美国版权作品新技术应用全国委员会(contu)的最终报告认为:就现有法律而论,著作权法是保护软件最为适宜的法律。在我国,著作权保护也是对软件进行法律保护的主要途径。但是,著作权法仅保护该软件本身的表现形式,而不能扩大到开发软件所用的思想、概念、方法、原理、算法、处理过程和运行方法等。2、《专利法》保护。这种保护弥补了著作权法保护的一些不足,可以有效地保护计算机程序所体现的设计者的创意。但软件本身不能单独申请专利,而只能是从属于某一个发明的组成部分。
我在某公司做了一个软件,自己注册有专利证书,后来卖给了别人,现在之前的公司告我侵权,请问算侵权吗
侵权与否的关键在于该专利属于职务发明还是非职务发明。
所谓职务发明,是企业、单位工作人员执行本单位任务或者主要利用公司的物质技术条件完成的发明创造。按照你的叙述,是在该公司做的软件,也就是在公司完成的发明创造。如果该项目于你本职工作相关或者是在执行任务过程中完成的,那么就应当属于职务发明。职务发明的专利权人应该属于该单位,也就是你所在的公司。
该公司有权要求变更专利权人。他获得专利权之后,才能告你侵权。在没有作出变更的情况下,公司要起诉你,则是以泄露商业机密为理由,如楼上所讲。
如果你要免责,可以对自己的这个专利提出无效请求,查找该技术属于本领域技术人员可以在你申请专利之前就能得知的现有技术(比如专利文件、文献、期刊、专业杂志、教材等)。不过这个无效工作最好找一个专业人士帮忙。
尽快处理吧,祝你好运!有问题可以百度Hi我。